Как использовать товарный знак?

Исключительное право использования товарного знака принадлежит непосредственно правообладателю. Соответственно, распоряжаться исключительным правом может только лицо, на чье имя зарегистрирован товарный знак. Без официального разрешения правообладателя использование товарного знака либо сходных с ним обозначений запрещено законом.

Лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, может нести гражданскую, административную, а также уголовную ответственность.

Вместе с тем отметим, что российское законодательство предусматривает использование товарного знака иными лицами на законных основаниях – в рамках заключенного лицензионного договора между правообладателем и лицензиатом. Лицензионный договор дает право использования товарного знака в пределах условий соглашения, но не предполагает полного перехода исключительного права от правообладателя товарного знака к лицензиату. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Также в Роспатенте необходимо зарегистрировать любые изменения либо расторжение лицензионного договора.

Лицензионный договор, не зарегистрированный в государственных органах, считается недействительным!

Срок действия договора должен соответствовать сроку действия исключительного права на товарный знак. В случае, если срок действия лицензионного договора не определен, соглашение считается заключенным на 5 лет. Прекращение исключительного права на товарный знак предполагает одновременное прекращение договора. Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

  • исключительная лицензия – соглашение между правообладателем товарного знака и лицензиатом, дающее право использования средств индивидуализации без права выдачи лицензиаром лицензий другим лицам;
  • неисключительная лицензия — соглашение между правообладателем товарного знака и лицензиатом, дающее право использования средств индивидуализации с правом выдачи лицензиаром лицензий другим лицам.

Также, лицензия может быть:

  • полной — дающей право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, определенных лицензионным договором;
  • частичной – дающей право использования товарного знака на определенную категорию товаров и услуг, отмеченных в договоре.

Для регистрации лицензионного договора необходимо предоставить следующие сведения:

  1. полная информация о правообладателе товарного знака (лицензиаре), соответствующая данным, указанным в Реестре товарных знаков РФ;
  2. полная информация о лицензиате (лицо, кому выдается лицензия на право использования товарного знака);
  3. предмет лицензионного договора с указанием номера свидетельства о государственной регистрации права на товарный знак и внесенными изменениями (при наличии таковых);
  4. вид лицензии (исключительная либо неисключительная, полная или частичная);
  5. срок действия лицензионного договора;
  6. территориальный охват действия лицензии (в случае отсутствия территории в договоре будет означать — действие лицензии распространяется на всей территории РФ);
  7. стоимость лицензионного договора (размер вознаграждения за право на товарный знак или использование авторского права);
  8. прочие условия, необходимые для использования результата интеллектуальной собственности – условия выплаты, условия для расторжения лицензионного договора, возможность выдачи сублицензии иным лицам, ответственность за нарушение товарного знака и другое.

Содержание

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Действующее российское законодательство предусматривает три основных вида ответственности за незаконное использование товарного знака.

Гражданская ответственность

Защита товарного знака регулируется статьей 1515 Гражданского кодекса РФ, в которой определено, что товары и их упаковки, этикетки, на которых имеется незаконная установка чужого товарного знака, являются контрафактными, подлежащими по требованию правообладателя изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя. В случаях необходимости введения в оборот контрафактных товаров правообладатель товарного знака вправе потребовать удаления за счет нарушителя любых обозначений результатов интеллектуальной деятельности. Лицо, незаконно использовавшее исключительное право на товарный знак, должно незамедлительно удалить любые обозначения, сходные с товарным знаком до степени смешения, со всех информационных объектов, включая документацию, рекламные конструкции и вывески. Кроме того, правообладатель вправе потребовать от нарушителя возмещения убытков либо компенсации в размере, определяемом судом с учетом степени и характера нарушения:

  • от 10 тысяч до 5 млн рублей;
  • в двукратном размере стоимости товара, на котором был незаконно использован чужой товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, с учетом цены, остановленной правообладателем за использование результата интеллектуальной деятельности на законных основаниях, то есть по лицензионному договору.

Защита товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности подтверждается предупредительной маркировкой правообладателя. Лицо, которое использует предупредительную маркировку по отношению к товарам и услугам под товарным знаком, не зарегистрированным на территории РФ, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Вместе с тем, Гражданский кодекс РФ предусматривает и другие способы защиты товарного знака. Так, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав может осуществляться путем предъявления требований правообладателя:

  • о пресечении любых действий, которые могут нарушать право использования товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности — к лицу, которое совершает эти действия либо готовится их совершить;
  • о признании права на товарный знак — к лицу, которое не признает это право, действуя в противовес к интересам правообладателя;
  • о возмещении убытков — требование предъявляется к лицу, незаконно использовавшему право на товарный знак без заключения лицензионного договора и причинившему ущерб правообладателю;
  • об изъятии материального носителя – к изготовителю, хранителю, импортеру, перевозчику продавцу или иному распространителю (п. 5 ст. 1252 ГК РФ);
  • о публикации судебного решения о выявленном нарушении с указанием настоящего правообладателя – предъявляется к лицу, являющемуся нарушителем исключительного права на товарный знак и иные результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, при нарушении исключительного права товарного знака в отдельных случаях правообладатель вправе выставлять требования к нарушителю о выплате компенсации при наличии доказательств факта нарушения, при этом обладателю не нужно будет доказывать размер убытков, причиненных нарушителем. Оборудование, иные устройства и материалы, используемые для совершения нарушения товарного знака либо иных результатов интеллектуальной деятельности, на основании судебного решения должны быть изъяты из оборота и уничтожены за счет средств нарушителя (исключения составляют случаи обращения таких товаров в оборот государства). При нарушении исключительного права на товарный знак, совершенного конкуренцией, защита результата интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с нормами гражданского и антимонопольного законодательства. При неоднократном или грубом нарушении исключительного права на товарный знак на основании п. 2 ст. 61 ГК РФ судом может быть принято решение о ликвидации юридического лица (если нарушителем авторских прав является юридическое лицо) или о прекращении деятельности, как индивидуального предпринимателя (если нарушитель – физическое лицо, ИП), ст.1253 ГК РФ.

Административная ответственность

Борьба с незаконным использованием товарного знака предполагает не только существенные наказания, носящие материальный характер, но также и превентивные меры, способствующие предупреждению преступлений в данной области. В частности, речь идет о мерах административной ответственности. Административные правонарушения за незаконное использование товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности регулируются нормами и правилами КоАП РФ. Так, на основании 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ за названное нарушение предусмотрены наказания:

  • на физических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак;
  • на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак;
  • на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак.

Согласно нормам статьи 14.10 КоАП РФ законодательство, в первую очередь, преследует цели защиты прав правообладателей на товарные знаки. Таким образом, юридическое лицо либо ИП, по факту деятельности которых было установлено незаконное использование товарного знака, будут нести административную ответственность с вынесением штрафа и конфискацией контрафактного товара, исключая возможность дальнейшего использования результата интеллектуальной собственности, принадлежащего настоящему правообладателю.

Отметим, что возбуждение административного производства в отношении правонарушителя в области незаконного использования чужого товарного знака возможно без заявления правообладателя либо лица, использующего права на товарный знак на законном основании.

Уголовная ответственность

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой также и уголовную ответственность, которая регулируется ст. 180 УК РФ. Так, незаконное использование права на товарный знак, в частности, нарушение защиты исключительного права правообладателя на результат интеллектуальной деятельности, при неоднократном совершении деяния, причинившего крупный ущерб, влечет за собой наказание в виде:

  • штрафа в размере до 300 000 рублей;
  • заработной платы ли иного дохода осужденного за последние 2 года;
  • обязательных работ на срок до 480 часов;
  • исправительных работ на срок до 24 месяцев.

Неоднократное незаконное использование предупредительной маркировки в отношении товарного знака, не зарегистрированного в РФ, при причинении крупного ущерба наказывается:

  • штрафом в размере до 120 000 рублей;
  • штрафом в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за последние 12 месяцев;
  • обязательными работами на срок от 120 до 180 часов;
  • исправительными работами на срок до 12 месяцев.

Преступления в экономической деятельности, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ, совершенные организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору, влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 500 000 рублей либо заработной платы или иного дохода осужденного за последние 36 месяцев. Цели и мотивы преступного деяния в отношении незаконного использования чужого товарного знака могут нести собой различный характер: получение незаконного дохода из корыстных побуждений, испортить деловую репутацию конкурента и другое. Фактический состав незаконного использования товарного знака определяется на основании норм Гражданского кодекса РФ.

Уголовная ответственность за незаконное использование исключительного права интеллектуальной собственности может быть возложена только в случае установления всех признаков состава уголовного преступления.

Объект – общественные отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара

Предмет преступления:

1. Товарный знак

2. Знак обслуживания

3. Наименование места происхождения товара

4. Сходные обозначении для однородных товаров

5. Предупредительная маркировка (по ч.2 ст.180)

Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц

Наименование места происхождения товара – название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо тем или другим одновременно (например, абрау-дюрсо, гжель, тульский пряник)

Сходные обозначения для однородных товаров – это обозначения, похожие на чужие знаки и наименования

Товарный знак и знак обслуживания, а так же наименовании места происхождения товара подлежат регистрации в установленном законом порядке в высшей патентной палате и сведения о них вносятся в соответствующий государственный реестр

На зарегистрированные обозначения выдается свидетельство на имя юридического лица или индивидуально предпринимателя

Предупредительная маркировка, владелец товарного знака (обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара) может проставлять рядом с товарным знаком (наименование места происхождения товара). Предупредительная маркировка состоит из текста, графического изображения и проставляется на ярлыках, упаковке, сопроводительных документах, рядом с товарным знаком, знаком обслуживания или наименованием места происхождения товара

Все эти обозначения являются предметом преступления только в случае их использования лицами, не обладающими правами на их использование, т.е. обозначение должно быть чужим

Объективная сторона – это незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, сходных с ними обозначений для однородных товаров, предупредительные маркировки в отношении не зарегистрированного товарного знака или наименования места происхождения товара

Использование знака – это применение его на товарах или упаковке, а так же применение знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ

Использование места происхождения товара– применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, щитах, банках и иной документации, связанные с введением товара в хозяйственный оборот

Использование сходных с ними обозначениями однородных товаров – это введение в оборот знаков, сходных до степени смешения со знаками конкурента

Использование предупредительной марки – это ее проставление рядом с товарным знаком, знаком обслуживания или наименованием места происхождения товара (проставление незарегистрированной марки)

Незаконность использования предполагает, что никто не может использовать обозначение, охраняемое в РФ без разрешения его владельца. Владелец имеет право пользоваться или распоряжаться соответствующим знаком, а так же запрещать его использование другими лицами. Владелец может уступить по договору знак другому физическому или юридическому лицу или предоставить лицензию на его использование

Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, схожих с ними обозначений для однородных товаров, предупредительной маркировки наступает в случае совершении этого деяния неоднократно или причинения крупного ущерба

Неоднократность предполагает:

1. Лицо было судимо за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара и вновь совершает какое-либо из этих деяний

2. Лицо незаконно использует 2 или более чужих знаков

3. Лицо использует чужой знак на различных (2 и более) товарах, либо на одном и том же виде товара, но изготавливаемого самостоятельными партиями

Многократное проставление чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара на товарах, входящих в одну партию (использование этикеток на одной партии алкогольной продукции) признака неоднократности не образует

Крупный ущерб может быть причинен владельцу знака, конкурирующему субъекту. Это может быть материальный ущерб, подрыв деловой репутации или упущенные выгоды в сумме, превышающей 1,5млн.р

Субъективная сторона– прямой умысел

Субъект преступления – граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, занимающиеся предпринимательской деятельностью как зарегистрированные, так и незарегистрированные

Если у вас раскрученный бренд, то, вероятно, прямо сейчас кто-то ворует ваших клиентов, маскируясь под вас. А, может быть, еще и марает вашу репутацию некачественным продуктом. Использование чужих товарных знаков недобросовестными конкурентами — типичная история.

Вот «хрестоматийный” опыт, которым поделилась Ольга Косец, владелец ООО «Софиано»: «Товарный знак «SOPHIANO» я зарегистрировала 12 лет назад с огромными материальными и моральными издержками. Тогда это был длительный процесс, сегодня все значительно упрощено и более доступно по деньгам. Буквально пару лет назад я получила из Роспатента запрос — некая новосибирская компания, занимающаяся производством женской одежды, подала документы на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения — «SOFIANA».

Ко мне обратились как к правообладателю. Я категорически отказалась делиться тем, во что много лет вкладывала средства и душу. Собственница новосибирской компании сделала несколько тщетных попыток меня уговорить, но как будто согласилась с моими доводами и успокоилась. Однако недавно от постоянных клиентов, интересующихся моей новой коллекцией женских платьев, стали поступать сообщения о том, что по поисковику они попадают на чужой сайт. Я узнала, что в Новосибирске полным ходом продолжается работа под моим флагом — запущен сайт, идет достаточно бойкая торговля женской одеждой, а по сути — торговой маркой «Софиано». Конечно, я отправила досудебную претензию с напоминанием о том, что «использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность».

Шаблон досудебной претензии.

Разберемся, как прикинуть шансы на победу в суде, как с большей вероятностью убедить суд, к чему быть готовым и стоит ли вообще ввязываться в «войну” за товарный знак.

Как определяется сходство товарных знаков

Одно из оснований для оспаривания регистрации товарного знака — его полная тождественность или сходство до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком.

Это сходство определяют по таким критериям:

1) визуальное сходство;

2) семантическое (смысловое) сходство;

3) фонетическое (звуковое) сходство.

«При этом Роспатентом и судом оценивается общее впечатление, которое производят спорные товарные знаки на среднестатистического потребителя соответствующих товаров или услуг. В роли потребителя выступает сам судья или специалист Роспатента. Общее впечатление, как правило, устанавливается исходя из доминирующих элементов знака. Доминирующую роль может иметь, например, цвет изображения или несущий основное смысловое значение текст, являющийся охраняемым элементом знака.

Совпадение вторичных элементов может не образовывать сходства до степени смешения. На степень сходства могут дополнительно влиять и иные параметры. Например, при оценке наличия сходства товарных знаков «Nivea» и «Livia» определяющим фактором стала стоимость товаров.

Суд заключил, что в отношении товаров низкой ценовой категории внимание потребителя снижается, поэтому вероятность возникновения смешения возрастает”, — комментирует Даниил Шмырин, юрист компании «BrandMonitor. Защита бренда в интернете».

Верно ли, что правообладатель более старого товарного знака, схожего до степени смешения с более молодым, всегда 100% выиграет суд?

Схожесть нового товарного знака с более старым еще не гарантирует, что его регистрация будет успешно оспорена.

Даниил Шмырин рассказывает о дополнительных условиях победы в суде:

  1. Оба товарных знака должны быть зарегистрированы в отношении однородных товаров. Это означает, например, что правообладатель товарного знака, зарегистрированного в отношении транспортных средств, не сможет оспорить регистрацию идентичного или схожего товарного знака, зарегистрированного в отношении часов и часовых механизмов.
  2. Кроме того, помимо охраняемых элементов товарный знак может включать в себя неохраняемые элементы (например, общеупотребительные слова, используемые для обозначения определенных видов товаров или сфер деятельности, подзаголовки, слоганы и т.д.). Использование в двух товарных знаках одинаковых неохраняемых элементов не может служить основанием для оспаривания регистрации одного из них.
  3. Товарные знаки должны быть сходными с точки зрения среднестатистического потребителя. Единичные случаи восприятия знаков в качестве схожих не гарантирует признания Роспатентом или судом существования между ними сходства до степени смешения. В связи с этим, для установления сходства обозначений с достаточной степенью объективности обычно рекомендуется прибегать к проведению массовых опросов.

Каковы варианты возмещения ущерба и что нужно доказать, чтобы получить компенсацию

Согласно ст. 1252 ГК РФ можно либо возместить убытки, либо потребовать компенсацию за незаконное использование товарного знака. Разница в том, что размер убытков нужно доказывать в суде, а размер компенсации обосновывать не обязательно.

Компенсация

Распространенный способ защиты. «Для получения компенсации за незаконное использование товарного знака правообладателю достаточно доказать наличие прав на товарный знак — предоставить действующее свидетельство о его регистрации — и факт неавторизованного использования товарного знака ответчиком. Доказательствами могут служить, например, протокол осмотра приобретенного контрафактного товара или протокол осмотра сайта, на котором используется товарный знак”, — объясняет Даниил Шмырин.

Возмещение убытков

Этот способ возмещения ущерба более экзотичен. «В своей практике не припомню ни одного случая, когда взыскание убытков было бы более эффективным способом защиты интересов правообладателя”, — говорит Максим Али, старший юрист в юридической фирме «Максима Лигал». Он объясняет это так:

«Во-первых, в России традиционно очень сложно доказать убытки. Нужно подтвердить суду: (а) наличие негативных для компании последствий, (б) денежную оценку причиненного ущерба и/или упущенной выгоды, (в) наличие причинно-следственной связи между негативными последствиями и незаконным поведением ответчика. Помножьте это на формализм многих судей при оценке доказательств и желание идти по пути наименьшего сопротивления, ведь критиковать доказательства истца в судебном решении проще, чем обосновывать законность взыскания убытков с ответчика.

Во-вторых, компенсацию, как правило, можно получить с меньшими усилиями и в большем размере.

Как следствие, требование о компенсации зачастую более эффективно, с позиций того, какие усилия должен приложить правообладатель, какова вероятность успешного исхода судебного дела и какова итоговая сумма, на которую он может реально претендовать.

Если смотреть на ситуацию теоретически, то на практике убытки могут быть более предпочтительны, если их расчет получается выше, чем расчет суммы компенсации. Например, если причиненные убытки значительно превышают 5 миллионов рублей, но двукратная стоимость лицензии или контрафактных товаров не дотягивает до этой суммы. Хотя, повторюсь, этот случай выглядит очень экзотично”.

Что нужно понимать перед тем, как ввязываться в войну за товарный знак

Нужно просчитать, будет ли обращение в суд экономически эффективно и тщательно проработать стратегию «войны” за товарный знак. Максим Али объясняет: «Необходимо соотнести сумму судебных расходов (на уплату пошлины, услуги юристов и так далее) и ту компенсацию, которую удовлетворит суд. Нужно также учесть, что судебные расходы компенсируются выигравшей стороне, но окончательная сумма компенсации может быть снижена судом, если он сочтет ее несоразмерно высокой (чем суды очень часто пользуются).

Заблуждение, что «война» за товарные знаки ограничивается лишь подачей и рассмотрением судебных исков. Например, правообладатель может забыть о необходимости тратиться на сбор/фиксацию доказательств (а это расходы на услуги юристов или других подрядчиков, нотариальные сборы за осмотр сайта и так далее). Кроме того, правообладатель может уже в процессе вспомнить, что контрафакт производится за рубежом, а, значит, для очистки рынка нужно провести процедуру по внесению знака в специальный реестр, чтобы таможня отфильтровывала контрафакт на границе. И, конечно, нарушитель может контратаковать правообладателя и оспорить его товарный знак, а, значит, придется участвовать в соответствующих разбирательствах”.

Максим приводит пример успешной и относительно простой в реализации стратегии: «Некоторые компании идут по «количественному» пути, предъявляя относительно небольшие иски большому числу нарушителей. Например, «Смешарики» и «Маша и Медведь». В обоих случаях речь идет о мультперсонажах, которые зарегистрированы как товарные знаки. Они очень часто нелегально используются на товарах для детей.

Правообладатель (или его лицензиат) обращается к большому числу представителей малого бизнеса, торгующим в розницу. Для подготовки иска нужно, в первую очередь, провести контрольную закупку, сохранив чек, контрафактный товар и другие доказательства. Обращаясь в суд, истец может заявить минимальную компенсацию – 10 000 ₽ за товарный знак, которая кратно вырастет, если есть несколько знаков (даже на одном товаре) либо несколько контрафактных товаров. Таким образом, «собирая» небольшие суммы с большого числа предпринимателей, правообладатель получает, по сути, еще один способ монетизации своего бренда. При этом юридические издержки могут быть сведены к минимуму: как правило, речь идет о типовых действиях, которые не требуют привлечения высококвалифицированной и дорогой команды юристов (которая, скорее всего, будет недоступна также и малому бизнесу)”.

Сколько денег можно отсудить, выбрав компенсацию

По закону можно выбрать один из 3х вариантов компенсации:

  1. Взыскать любую сумму в пределах от 10 тысяч до 5 миллионов рублей;
  2. Определить компенсацию как двукратную стоимость товаров, на которых товарный знак был незаконно размещен ответчиком. Но тогда нужно доказать, сколько таких товаров использовалось;
  3. Компенсация может быть равна двукратной стоимости права использования товарного знака — то есть, обычной цены лицензионного договора на использование товарного знака в соизмеримом объеме и времени.

«Второй и третий варианты наиболее предпочтительным, поскольку позволяют понять, какие именно доказательства хочет увидеть суд, а также спрогнозировать сумму требований”, — объясняет Максим Али.

Суд может уменьшить размер компенсации, если посчитает ее несправедливо завышенной. «При этом она может быть присуждена даже в размере ниже минимального ее предела (10 тысяч рублей), если нарушитель является индивидуальным предпринимателем, а использование чужих товарных знаков было совершено им впервые, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер”, — предостерегает Даниил Шмырин.

Как компенсировать больше денег

Хотя формально доказывать размер компенсации не нужно, стоит предоставить суду аргументы о её соразмерности нарушению. «Получение компенсации за незаконное использование товарного знака зависит от доказательной базы, которую вы сможете собрать при обращении в суд. До обращения в суд фотографируйте товар, проводите контрольные закупки, обращайтесь в полицию. Если использование товарного знака имеет место в сети Интернет, каждая страница, содержащая ваш товарный знак, должна быть заверена нотариально. Сумма компенсации будет зависеть от того, насколько большой масштаб правонарушения имеет место, сколько продукции изготовлено, как много ее было продано и так далее. Некоторые не получают компенсацию потому, что право на товарный знак не было зарегистрировано в Роспатенте”, — объясняет Татьяна Гаркуша, юрисконсульт ООО «Деловой подход».

Даниил Шмырин рекомендует привести доказательства, подтверждающие:

– грубый характер нарушения или его повышенную общественную опасность;

– многократность и длительный срок незаконного использования товарного знака;

– наличие у нарушителя прямого умысла;

– наличие ранее совершенных нарушений этим же ответчиком;

– игнорирование нарушителем досудебных претензий;

– вероятный размер убытков.

От чего зависит скорость получения компенсации

«После того, как судья примет решение в вашу пользу, суд выдаст исполнительный лист, который нужно предъявить в банк Ответчика, либо в Службу Судебных Приставов по месту нахождения Ответчика. Как скоро вы получите компенсацию — зависит непосредственно от финансового положения проигравшей стороны, а также от вас — судебные приставы перегружены работой, и, чтобы дело не затерялось, нужно постоянно контролировать этот процесс, и оказывать приставам всяческое содействие”, — объясняет Татьяна Гаркуша.

Почему ваш товарный знак постоянно в опасности и что с этим делать

По закону можно оспорить даже тот товарный знак, который успешно зарегистрирован в Роспатенте. «Сходство регистрируемых обозначений с существующими товарными знаками зачастую носит неочевидный характер, в связи с чем на этапе экспертизы обнаружить все спорные случаи специалистам Роспатента удается не всегда. Существование специальной процедуры оспаривания регистрации товарных знаков необходимо для соблюдения интересов правообладателей, права которых оказались нарушенными в наиболее спорных случаях либо в связи с ошибкой регистрирующего органа”, — объясняет Даниил Шмырин. «Это значит, что правообладателю всегда следует помнить о возможности быть «контратакованным» со стороны нарушителя и потерять права на защищаемый товарный знак”, — предостерегает Максим Али.

Постоянно быть готовым доказать использование товарного знака

Типичный ход желающего получить права на ваш знак — заявить иск о прекращении действия знака, который не использовался последние 3 года. «Важно, что истец должен доказать лишь заинтересованность в аннулировании чужого товарного знака. Факт использования знака в течение последних 3 лет доказывается ответчиком, то есть «владельцем» знака”, — рассказывает Максим Али.

Показательно дело по иску McDonald’s Corporation, которая потребовала прекратить охрану товарного знака «Миниатюрное удовольствие», принадлежащего компании «Лаком». Истец легко доказал заинтересованность в использовании этого товарного знака. «McDonald’s ведет деятельность в сфере общепита с 1940 года и имеет 416 ресторанов в России. В то же время, из-за спорного товарного знака, корпорация не могла зарегистрировать обозначение «Маленькие удовольствия» (литературный перевод названия «Little Tasters», используемого за рубежом). Это обозначение истец хотел применять к некоторым видам продукции, продаваемой в России”, — объясняет аргументацию Максим Али. Ответчик не смог доказать использование своего товарного знака. В итоге суд удовлетворил иск и сузил действие товарного знака — теперь оно распространяется только на печенье.

Картинка sostav.ru

Максим Али объясняет, что нужно делать, чтобы не повторить ошибку «Лаком»: «Нужно собирать и хранить доказательства использования товарного знака в отношении каждого вида продукции или услуг. Доказательствами могут быть: документы/письма на фирменном бланке, образцы маркированной продукции, архивные копии интернет-сайта, договоры на предоставление права использования знака, фотографии с выставок и так далее.

Перед регистрацией: проверить наличие схожих товарных знаков с более ранним приоритетом (и серьезно отнестись к любым совпадениям!)

Вам может казаться, что вам нечего бояться и вы уникальны, но, скорее всего, это не так. Виктор Малышев, основатель патентное-сообщество.рф, где можно бесплатно проверить товарный знак на совпадения, приводит статистику: «Обычно 70% товарных знаков, которые приходят на проверку, нельзя регистрировать”. Насчет точности проверки своей системы Виктор объясняет: «Сейчас система имеет такую же точность как и человеческая проверка, но все равно все знаки, которые отправляют клиенты в случае если алгоритм показал, что его регистрация возможна, дополнительно проверяем старым способом — вручную. Делаем для того чтобы получить 100% выдачу знака”.

К любым совпадениям нужно относиться с опаской.

Конкурент и просто «патентный тролль” может выкупить товарный знак, который будет иметь раннюю дату приоритета и будет сходным до степени смешения с вашим знаком. «Дело в том, что закон запрещает регистрацию похожих товарных знаков, действующих в отношении похожих товаров. Поэтому нарушитель может найти и купить «старый» знак, который не представляет интереса для его «владельца», но может использоваться для оспаривания других знаков, имеющих более позднюю дату приоритета. Правда, оспорить знак таким способом можно лишь в течение 5 лет после его регистрации”, — объясняет Максим Али.

Частным случаем такого «патентного троллинга” можно назвать дело «Бизнесинвестгрупп». Эта компания часто участвует в спорах по поводу прав на интеллектуальную собственность. Однажды она подала на прекращение прав товарного знака компании «Сабинтел», зарегистрированной в 1998 году. И в 2014 году выиграла суд, получив право на этот знак. Он выглядит так:

Далее, используя этот приобретенный знак, «Бизнесинвестгрупп» в 2015 году оспаривает регистрацию еще одного товарного знака, принадлежащего уже другой компании — петербургскому девелоперу «Главстрой-СПб»:

Знак принадлежащий «Главстрой-СПб», датируется 2012 годом (против 2008 года у истца) и Роспатент встает на сторону «Бизнесинвестгрупп». «Правообладатель нового товарного знака не сдался и обратился в Суд по интеллектуальным правам, который тем не менее поддержал решение Роспатента. «Главстрою», по понятным причинам, не удалось собрать доказательства того, что компания «Бизнесинвестгрупп» является «троллем» и осуществляет свою деятельность недобросовестно, не имея намерения продавать собственные продукты”, — рассказывает Максим Али.

Если при регистрации Роспатент проигнорировал наличие похожих более ранних товарных знаков, это еще не значит, что ваш товарный знак в безопасности. «Старые» знаки могут быть угрозой в течение 5 лет после регистрации. В связи с этим юрист Маским Али дает такие рекомендации: «С одной стороны, это значит, что правообладателю нужно внимательно следить за судьбой похожих товарных знаков с ранним приоритетом (в том числе, чтобы вовремя выкупить или оспорить их). С другой — правообладатель должен заранее позаботиться о наличии запасного знака (например, в виде графического изображения или слогана), который с большей вероятностью выдержит потенциальные нападки со стороны других компаний и будет «резервировать» для правообладателя максимально раннюю дату приоритета”.

***

патентное-сообщество.рф — онлайн-сервис, который помогает зарегистрировать товарный знак или логотип с подтверждением из Роспатента на 10 лет. Весной 2017 года в стартап вложился венчурный инвестор Александр Румянцев.

Интеллектуальная собственность представляет значительную ценность, поэтому при подаче документов в ФГБУ ФИПС (Роспатент) необходимо четко представлять — кто может быть правообладателем патентов и товарных знаков.

Кто может быть правообладателем патентов?

По закону первоначальное право на регистрацию созданных технических решений принадлежит автору. Кроме того, право может переходить к работодателю на основании трудового договора или к другому лицу – с уступкой права по договору. За автором в этих случаях сохраняются авторские неимущественные права и право на вознаграждение.

Патентообладателем могут быть физические лица, юридические лица с любой формой организации и индивидуальные предприниматели. При подаче документов в ФГБУ ФИПС (Роспатент) данные субъекты выступают в качестве заявителя, а сведения о них вносятся в Госреестр и указываются в патенте.

Кто может быть правообладателем товарных знаков?

Товарные знаки, в отличие от патентов, служат для индивидуализации конкретных товаров, видов продукции и оказываемых услуг. Поэтому данный правовой объект должен быть связан с производством и реализацией (выдача лицензии на товарный знак, передача прав по договору отчуждения) и может быть оформлен только на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1478 ГК РФ). Исключение возможно для иностранных заявителей, из стран, где не существует формы ИП, но физические лица могут вести коммерческую деятельность (имеют статус «коммерсанта»).

Важнейшим условием действия правовой охраны зарегистрированного обозначения является его использование, в противном случае возможно инициирование досрочного прекращения охраны товарного знака. Официальными владельцами товарных знаков могут быть юридические лица различных организационно-правовых форм, как коммерческой, так и некоммерческой направленности.

Особенности регистрации товарных знаков для некоммерческих организаций

Некоммерческие организации (НКО) имеют статус юридического лица, но определяющими видами их деятельности являются просветительская, научная, благотворительная, социальная или политическая. Различные фонды и объединения по типу НКО не имеют права реализовывать товары или услуги с целью получения прибыли.

При этом НКО могут зарабатывать определенные финансы с учетом ограничительных условий – доход, полученный организацией, должен быть использован только для целей, которые определены уставом объединения. Крупные НКО имеют свою символику, логотипы, эмблемы и другие знаки различия, поэтому получение официальной регистрации на такие обозначения просто необходимо для организации.

НКО могут оказывать различные услуги по роду своей деятельности, например, составлять аналитические обзоры, выполнять информационные или консультационные услуги, организовывать выставки, конференции, разрабатывать программное обеспечение и другое.

Регистрация товарного знака для НКО целесообразна в следующих случаях:

  • необходимость выделиться среди других аналогичных организаций, привлечь потенциальных партнеров, спонсоров или меценатов;
  • при ведении предпринимательской деятельности наличие товарного знака повышает ценность оказываемых услуг и создаваемых продуктов, делает их более запоминающимися;
  • получение товарного знака, обладающего правовой защитой и всеми функциями нематериального актива.

Заявка на регистрацию товарного знака от НКО подается за подписью руководителя организации, при оформлении документов необходимо особое внимание уделить составлению перечня заявляемых товаров и услуг, чтобы четко определить, какими способами будет использоваться знак и в будущем всегда иметь возможность доказательства факта его использования.

Товарные знаки для автономных некоммерческих организаций

Нередко НКО выбирают форму автономных некоммерческих организаций (АНО). Такие организации не имеют членства, учреждаются на основе добровольных имущественных взносов гражданами или юридическими лицами. Предоставляют услуги в области здравоохранения, физической культуры, науки, права и другие. Чаше всего АНО работают как КЦ – консультационные, консалтинговые, координационные центры по оказанию услуг определенной направленности.

Такие АНО КЦ имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность с получением прибыли, которая направляется на цели, отвечающие роду деятельности организации. Как и другие НКО, автономные объединения также могут быть официальными владельцами товарных знаков.

ПИФ и патенты – что выгоднее?

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) юридически представляет собой имущественный комплекс, который не имеет статуса юридического лица, является организацией с долевой собственностью. Фонд основывается на доверительном управлении активами, внесенными вкладчиками. В качестве суммы активов фонда могут быть деньги, ценные бумаги, объекты недвижимости, патентного права и даже произведения искусства.

Уровень дохода пайщиков зависит от роста стоимости активов, который в свою очередь определяется профессионализмом руководящей компании. Кроме того, получаемая прибыль делится между всеми пайщиками с учетом оплаты затрат управляющей организации. Для однозначного ответа на вопрос, что выгоднее – участие в ПИФ или получение патента на изобретение, необходимо проанализировать следующие вопросы:

  • величина активов фонда, прогнозы роста стоимости активов;
  • оценка стоимости патента, возможность внедрения, получения доходов от лицензии и т.д.

Несомненным преимуществом получения доходов от патентования является стабильность, прогнозируемость и возможность различных способов коммерциализации, например, лицензирования, продажи, залога для инвестирования.

Итоги интеллектуального труда оформленного в форме товарного знака, бренда или логотипа (уникальные элементы и символы) на основании п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ подлежат защите, любое незаконное использование в том числе сходное до степени смешения признается контрафактом и подлежит изъятию.

Что такое Незаконное использование товарного знака

Незаконным использованием чужого товарного знака признается любое действие с товарным знаком, логотипом или брендом без законного разрешения со стороны его правообладателя, и несет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Если у вас возникла подобная проблема, мы тих решаем в рамках услуги: Защита товарного знака в Москве.

Справочно: Что такое товарный знак.

Виды ответственности

К ответственности за незаконное использование товарного знака могут привлекаться как физические и юридические лица, прямо или косвенно нарушающие права на товарный знак. Физические лица могут быть привлечены к ответственности также в качестве должностных лиц.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Гражданская ответственность ГК РФ

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

При этом стоит учитывать, что, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) или выплате компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) обязательно предъявление правообладателем претензии (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в 2 (двукратном) размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 2 (двукратном) размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Кроме того, согласно пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Административная ответственность КоАП РФ

Отметим, что возбуждение административного производства в отношении правонарушителя в области незаконного использования чужого товарного знака возможно без заявления правообладателя либо лица, использующего права на товарный знак на законном основании.

Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность:

  • за незаконное использование чужого товарного знака (ч. 1);
  • за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 2).

Часть 2 статьи 14.33 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за недобросовестную конкуренцию, выразившуюся во введении в оборот товара с незаконным использованием средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг.

Уголовная ответственность УК РФ

Под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации:

  1. на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом
    вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
  2. при выполнении работ, оказании услуг;
  3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров;
  4. в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Контрафактными следует признавать товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак (знак обслуживания) или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Часть 1 статьи 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (т.е. ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн. рублей).

На основании п. 5 ст. 1515 ГК РФ, ч. 2 ст. 180 УК РФ лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет уголовную ответственность.

  • Неоднократность по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).
  • Применительно к части 2 статьи 180 УК РФ неоднократным признается совершение два и более раза незаконного использования предупредительной маркировки в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации.

В чем состав преступления

Если отмеченные деяния повлекли причинение крупного ущерба (более 1,5 млн. руб.), то состав преступления является материальным, а если эти деяния совершены неоднократно, то состав преступления будет формальным.

  • Разрешая вопрос о наличии в деянии признаков состава незаконного использования наименования места происхождения товара, необходимо учитывать, что указанное наименование может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами.
  • Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла.

Кого можно привлечь к незаконному использованию чужого товарного знака

Первичными функциями товарных знаков являются индивидуализирующая (идентификационная) и информационная функции. Их выполняют все товарные знаки с самого момента их «резервирования» за конкретным правообладателем, для фиксации правонарушения необходимо осуществить:

  1. Покупку продукции в торговой точке, принадлежащей предполагаемому ответчику (то есть введение продукта в товарооборот)
  2. Факт размещения на указанной продукции элементов оригинального торгового знака, которые могут ввести потребителя в заблуждение
  3. Факт законного обладания данным товарным знаком.

Компенсация за незаконное использование

  • От 10 тыс. рублей до 5 млн рублей.
  • Стоимость контрафактной продукции в двукратном размере.
  • Стоимость права использования товарного знака в двукратном размере.

Как избежать ответственности

Использовать чужой товарный знак на законных основаниях можно двумя способами:

  1. получив письмо-согласие от правообладателя этого знака;
  2. или заключив с ним лицензионный договор.

Куда обращаться за защитой товарного знака

Общий подход по восстановлению нарушенного права на товарный знак:

  1. Фиксация правонарушения:
    • контрольная закупка для товара или услуги
    • нотариальное засвидетельствование доказательств в интернете
    • видео фиксация и другое.
  2. Жалобы в государственные органы:
    • Заявление о возбуждении уголовного дела МВД РФ;
    • Заявление в антимонопольные орган в случае факта рекламы.
    • Заявление в таможенный орган в случае импортированной продукции.
    • Обращение в Роспотребнадзор.
  3. Обращение в суд о прекращении незаконного использования товарного знака.

Поделиться с друзьями Ссылки по теме: Товарный знак Обслуживания… Итоги интеллектуального труда оформленного в форме товарного знака, бренда или логотипа (уникальные … 753 10-4-2019 Вопросы права на этикетку… Итоги интеллектуального труда оформленного в форме товарного знака, бренда или логотипа (уникальные … 396 3-3-2018 Защита авторских и смежных прав… Итоги интеллектуального труда оформленного в форме товарного знака, бренда или логотипа (уникальные … 396 3-3-2018 Интеллектуальное право… Итоги интеллектуального труда оформленного в форме товарного знака, бренда или логотипа (уникальные … 396 1-1-2012

Записи созданы 8837

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх