Алеаторный договор

Самостоятельные виды обязательств.

Фидуциарные обязательства – возникающие из фидуциарных сделок (доверительных сделок). Например, договор поручения. Необходима тесная связь между лицами. Четко определенные лица, выполняющие обязательства.

Алеаторные обязательства – рисковые обязательства. Когда стороны вступают, они не знают к чьей выгоде будет это обязательство. Например, страхование, пожизненное содержание с иждивением.

По составу субъектов:

1. Обязательства, состав субъекта которого не ограничен

2. Обязательства со специальным субъектным составом

3. Обязательства с участием лиц-предпринимателей

4. Обязательства с участием граждан-потребителей

Самое большое значение имеет гражданско-правовой договор как юридический факт. Это уникальный цивилистический инструмент – одна сторона удовлетворит свой интерес, если удовлетворит интерес другой стороны.

3 значения понятия договора:

1. Сам документ

2.Сам юридический факт – сделка, лежащая в основании возникновения обязательства

3.Само обязательство, возникающее из юридического факта.

Мы будем рассматривать договор как юридический факт.

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, прекращении или изменении гражданских правоотношений.

Признаки договора:

1. Правомерное действие

2. Такое правомерное действие, которое специально направлено на установление, прекращение или изменение гражданских обязанностей.

3. Волевой акт. Не разрозненные действия, а единое осознанное волеизъявление, выражающее общую волю двух и более лиц.

Содержание договора.

В литературе говорят, что это права и обязанности. Но это не верно, они составляют содержание обязательства, а не договора. Содержание договора составляют условия, на котором основано данное соглашение.

2 подхода к условиям договора:

1.

Двухзвенный подход – существенные условия договора и иные. Обосновывается в работах московских ученых, например, Брагинского, Витрянского.

2. Трехчленный подход – существенные, обычные и случайные условия.

Существенные условия договора:

ü Условия о предмете договора

ü Условия, которые признаны существенными по закону. Например, ст.3391: В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

ü Условия, которые необходимы для договоров данного вида, т.е. условия, определяемые природой договора, без них данный договор не может быть заключен.

Ст.432

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В чем разница между существенными и необходимыми условиями?В данном случае, это опечатка, нужно: «существенные, необходимые для договоров данного вида». Необходимые условия – условия, содержащиеся в том числе и в непоименованных в ГК договорах.

ü Любые условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычные условия договора– те условия, которые предусмотрены правовыми актами, они не нуждаются в согласовании и включаются в содержание договора автоматически в момент заключения договора. Те которые следуют из закона. По общему правилу, капитальный ремонт на арендодателе, а текущий на арендаторе. Это в законе, но т.к. эта норма диспозитивна, то ее можно изменить.

Случайные условия– те условия, когда стороны меняют диспозитивное обычное условие. Диспозитивную норму можно изменить. Т.о. если случайного условия нет в договоре, то это не является основанием не заключения договора.

Трехчленный подход к условиям – хорошая методика, но не практическая. Разработана Иоффе именно для методического разграничения условий, не применяющихся на практике.

И, кстати, цена не всегда является существенным условием. Ст. 424


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 544; Нарушение авторских прав?;




Читайте также:

Введение…………………………………………………………………………………………………. 3

Глава I. Правовая природа алеаторных сделок……………………………….. 5

    1. Понятие и признаки алеаторных сделок…………………………………….. 5

1.2 Классификация алеаторных сделок…………………………………………..5

Глава II. Отдельные виды алеаторных сделок……………………………….. 8

 2.1 Общие положения договора страхования………………………………… 8

2.1.1 Личное страхование……………………………………………………… 9

2.1.2 Имущественное страхование……………………………………………. 11

2.1.3 Риск в страховании………………………………………………………. 14

2.2 Правовое регулирование  игр и пари………………………………………  18

2.3 Правовые особенности  биржевых сделок………………………………… 22

Заключение……………………………………………………………………… 31

Список  используемой  литература…………………………………………… 32

Введение

В последнее десятилетие  наблюдается увеличение интереса со стороны участников гражданского оборота  к сделкам, именуемым в литературе алеаторными. Такое внимание проявляется в массовом распространении игровых автоматов и игорных заведений, популярности института страхования, роста числа биржевых сделок, совершаемых лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
          Вместе с тем анализ показывает, что российское гражданское законодательство оказалось недостаточно гибким, готовым принять в свою структуру нормы об алеаторных сделках в качестве единого, системного правового образования. Перечень алеаторных сделок достаточно велик. Традиционно в него включают договоры ренты, страхования, игры, пари, отдельные биржевые сделки . Выбор темы продиктован объективными причинами. Алеаторные сделки являются малоизученными в условиях современного этапа развития отечественного частного права. В большинстве своем существующие исследования сводятся к освещению отдельных вопросов, тогда как общие положения об алеаторных сделках остаются недостаточно проработанными, что оказывает непосредственное отрицательное влияние на участников конкретных имущественных отношений. Необходимость всестороннего исследования алеаторных сделок предопределена отсутствием однозначных теоретических подходов в понимании их сущности и, как следствие, должной правовой регламентации.
Указанные обстоятельства и не только предопределяют актуальность настоящего диссертационного исследования.
          Цель работы — комплексный анализ основных проблем гражданско- правового регулирования алеаторных сделок, а также обоснование теоретических выводов и выработка практических рекомендаций.

Объект и предмет  исследования. Объект исследования – нормы действующего  законодательства об алеаторных сделках, а предмет – понятие, признаки, классификация алеаторных сделок, страхования, игр, пари и биржевых сделок в системе алеаторных сделок.

Глава I. Правовая природа алеаторных сделок

    1. Понятие и признаки алеаторных сделок

Алеаторные сделки – в гражданском праве рисковые договоры, исполнение которых зависит от обстоятельств, не известных сторонам  при заключении договора. Алеаторные сделки  содержат в себе условие, делающее невозможным точное исчисление выгоды и возможных убытко в  случае его исполнения. 1

АЛЕАТОРНАЯ СДЕЛКА — случайная биржевая сделка, пари.2

Основным (квалифицирующим) признаком алеаторных сделок является не риск, а зависимость возникновения отдельных (наиболее значимых) прав и обязанностей, касающихся наличия и/или направленности, а также количества основного предоставления, от обстоятельств, имеющих неподвластный участникам сделки характер. Случайность результата.

1.2 Классификация  алеаторных сделок

Традиционно к числу алеаторных сделок относят договоры ренты, страхования, игры, пари, биржевые сделки3. Однако фактически свойством алеаторности4 обладают лишь договоры страхования, игры, пари и биржевые сделки на разницу.

Можно выделить общие и  специальные, свойственные только алеаторным сделкам, основания классификации. К общим следует относить факт закрепления сделок в федеральных законах и иных правовых актах, позволяющий провести деление договоров на поименованные и непоименованные5, момент возникновения обязательства, влекущий возможность разграничения договоров на реальные и консенсуальные, а также критерий, допускающий систематизацию договоров на предпринимательские и непредпринимательские.

К специальным основаниям (критериям) классификации алеаторных сделок необходимо относить, во-первых, наличие (отсутствие) неизбежности возникновения наиболее значимых прав и обязанностей, касающихся основного предоставления. Изложенный подход позволяет разграничить сделки, по которым отдельные (наиболее значимые) права и обязанности, касающиеся основного предоставления, возникают только при наступлении заранее установленного обстоятельства (к примеру, договор страхования).

и сделки, влекущие появление таких прав и обязанностей независимо от предусмотренного сторонами условия (игры и пари). Для правовой квалификации последних не имеет значения факт наступления или ненаступления данного условия. Права и обязанности появятся в любом случае, а факт наступления или ненаступления обстоятельства (случая) влияет лишь на направленность основного предоставления.

Во-вторых, возможность определить направленность основного предоставления на момент заключения договора. В отдельных  алеаторных договорах возникновение прав и обязанностей по поводу направленности основного предоставления не зависит от обстоятельств, имеющих неподвластный участникам характер. Например, в договоре страхования изначально известно, кто будет кредитором (страхователь), а кто должником (страховщик) при наступлении страхового случая. Вместе с тем в игре, пари или биржевой сделке победитель и, соответственно, направленность основного предоставления неизвестны на момент заключения соответствующего договора и находятся в полной зависимости от неизвестного обстоятельства (случая).

В-третьих, необходимость  привлечения третьих лиц для  совершения (исполнения) сделки. С помощью  этого критерия все алеаторные договоры подразделяются на две группы: 1) совершаемые непосредственно самими сторонами без чьей-либо помощи; 2) для заключения которых необходимо участие иных субъектов.

Подчеркнем, что такое участие должно иметь место в качестве обязательного признака; возможность привлечения на договорной основе третьих лиц остается за рамками предложенной классификации. Во вторую группу следует отнести биржевые сделки и некоторые разновидности игр, совершаемые в игорных заведениях. Речь идет, прежде всего, о таких играх, участниками которых являются посетители, а функция организатора сводится лишь к обслуживанию игрового стола. Остальные сделки совершаются и исполняются непосредственно самими участниками правоотношения.

В-четвертых, законодатель неоднозначно относится к отдельным видам  алеаторных сделок, лишая судебной защиты требования их участников. Обозначенный критерий делает возможным деление алеаторных договоров на сделки, требования по которым подлежат судебной защите, и сделки, где их участники лишены подобного правомочия. Нормативно существующее ограничение закреплено в ст. 1062 ГК РФ. Им (ограничением) охватываются требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, за исключением требований лиц, принявших участие в играх и пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр и пари, а равно требования к организаторам игр о выплате выигрыша. Сужая пределы защиты в судебном порядке нарушенных прав, законодатель не перечисляет конкретные виды игр и пари, на которые данный запрет не распространяется, а применяет в этих целях метод исключения, определяющий группу таких требований. Правило ст. 1062 ГК РФ в равной степени относится как к требованиям победившего, так и проигравшего лица.

Глава II. Отдельные виды алеаторных сделок.

2.1 Общие положения  договора страхования

Договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, а страхователь — уплатить страховые взносы в установленные сроки.

Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность.

Исключение установлено для обязательного государственного страхования ст. 940, 969 ГК, которое определяется законодательством в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства (жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий). Осуществляется оно непосредственно на основании законов и иных правовых актов, регулирующих такое страхование.

Для заключения договора страхования  страхователь представляет страховщику письменное заявление по установленной форме либо иным допустимым способом заявляет о своем намерении заключить договор. Письменное согласие страховщика подтверждается выдаваемым страховщиком страхователю страховым свидетельством (страховым полисом).

В соответствии со ст. 958 ГК договор  страхования прекращается до наступления срока, на который он заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая, и прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанный с этой деятельностью.

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не возвращается, если договором не предусмотрено иное.

Виды договора страхования. В зависимости от объекта страхования различаются договоры имущественного и личного страхования, в зависимости ог требований закона — обязательное страхование и обязательное государственное страхование. Законом могут быть предусмотрены специальные виды страхования: иностранных инвестиций от

некоммерческих рисков, морское, медицинское, банковских вкладов, пенсий. Правила ГК о страховании применяются к специальным видам страхования, если законом не установлено иное (ст. 970 ГК).

      2.1.1 Личное страхование

По договору личного страхования одна сторона (страховшик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить одновременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая) (ст. 934 ГК).

При заключении договора личного  страхования страхователь и страховщик должны согласовать существенные условия  договора (ст. 942). Они должны достичь  соглашение о (об):

  • застрахованном лице;
  • характере события (страхового случая), при наступлении которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование;
  • размере страховой суммы;
  • сроке действия договора.

При заключении договора страховщик вправе произвести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья (п. 2 ст. 945).

Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие:

  • воздействия ядерною взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
  • военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
  • гражданской войны, народных волнений или забастовок (п.

    I ст. 964 Г К).

Страховщик не освобождается  от выплаты страховой суммы, которая  по договору подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор действовал не менее двух лет.

2.1.2 Имущественное  страхование

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, п пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки и застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) (ст. 929 ГК).

По договору могут быть, в частности, застрахованы следующие  имущественные интересы:

  • риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 Г К);
  • риск ответственности но обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск гражданской ответственности (ст. 931, 932 ГК);
  • риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов — предпринимательский риск (ст. 933 ГК).

Страницы:123следующая →

Библиотека студента

Рисковые договора в гражданском праве

Постепенно из Италии морское страхование проникает в европейские морские страны.

Вслед за морским страхованием возникает страхование от огня, града, падежа скота, сухопутное транспортное и прочие виды имущественного страхования.

Позже многих видов имущественного страхования возникает страхование жизни.

В возникновении страхования жизни известную роль сыграли пари, ренты и тонтины — институты, лишь частично похожие на страхование.

В конце средних веков большое развитие получили пари относительно жизни отдельных лиц (императоров, пап, политических деятелей и т.п.). Нередко заинтересованные лица не останавливались перед убийством лица, на жизнь которого заключалось такое страховое пари, прибегая к помощи наемного убийцы или яда. Государства боролись с такими страховыми пари. Эта борьба привела к отграничению дозволенных сделок, в основании которых лежал страховой интерес (страховых договоров), от сделок недозволенных, в основании которых такого страхового интереса не было (страховых пари).

Большое распространение еще в XVI в. получили ренты, состоявшие в том, что отдельные лица передавали какому-либо учреждению некоторую сумму денег, а взамен получали определенный ежегодный доход.

Большое значение в возникновении страхования жизни имели и тонтины, обязанные своим происхождением итальянцу Тонти (XVII в.). С внешней стороны тонтина представляла собой особую форму государственного займа с распределением подписчиков на несколько возрастных групп и с ежегодной выплатой каждой группе определенной суммы процентов. Эта сумма процентов не подлежала изменению при выбытии (смерти) отдельных подписчиков. Таким образом, при выбывании отдельных участников тонтины доход оставшихся в живых увеличивался.

По смерти последнего участника заем оказывался погашенным. С внутренней же стороны тонтина представляла собой ежегодно возраставшую пожизненную ренту.

И страховое пари, и ренты, и тонтины, несомненно, оказали свое влияние на развитие страхования жизни. Но только со времени выработки на научных основах английским математиком и астрономом Э.Галлеем таблиц смертности человека, позволивших с большой долей правдоподобности устанавливать смертность людей одинакового возраста при более или менее одинаковых условиях, страхование жизни получило свое настоящее развитие.

Первое страховое общество по страхованию жизни было открыто в Англии в 1765 г. В континентальной Европе и в Америке общества по страхованию жизни возникли только в XIX в.

Бурный рост промышленности и транспорта, столь характерный для второй половины XIX в., породил ряд постоянных очагов повышенной опасности (заводы, железные дороги и т.п.) и вызвал вслед за этим новый вид страхования -страхование от несчастных случаев.

К XIX в. относится и развитие перестрахования, представляющего собой передачу страховщиком страховых рисков другому страховому учреждению.

XX в. рождает новый вид страхования — авиационных рисков.

Такова история возникновения и развития страхования в зарубежных странах. Страхование в дореволюционной России имело такую же длинную историю. Государственное страхование существовало, главным образом, в сфере страхования от огня в весьма разнообразных формах. Большое значение имело земское страхование. Обязательному страхованию подлежали определенные строения. Добровольное страхование охватывало движимое имущество, а также строения сверх сумм обязательного страхования на те постройки, которые не подлежали обязательному страхованию.

В некоторых губерниях, не имевших земской организации, существовало губернское (аналог земского) обязательное страхование строений. На территории казачьих войск действовало обязательное страхование, подразделявшееся на:

1) страхование в каждом отдельном казачьем войске для всех строений в казачьих станицах, хуторах;

2) страхование, состоявшее в ведении Казачьего Отдела Главного штаба — для войсковых зданий казачьих войск. Это страхование носило взаимный характер и проводилось по раскладочной системе, состоящей в том, что суммы, необходимые для возмещения пожарных убытков, распределялись по установленным заранее долям между всеми казачьими войсками.

В 1911 г. возникло обязательное страхование строений духовного ведомства, состоящее в ведении Синода. В 1905 г. был издан, а в 1908 г. вступил в силу закон о государственном страховании на случай смерти, дожития, смешанное страхование и страхование пожизненных пенсий.

23 июня 1912 года русское правительство издало страховой закон, которым вводилось страхование на случай болезни и увечья. Страхование инвалидности, старости, безработицы законом не предусматривалось. Следует отметить, что в Своде гражданских законов страхованию уделялось незначительное внимание. В ст. 2199 Свода дано определение страхования. «Страхование, — говорилось в статье, — есть договор, в силу коего составленное для предохранения от несчастных случаев общество или частное лицо приемлет на свой страх корабль, товар, дом или иное движимое или недвижимое имущество за обусловленную премию или плату, обязуясь удовлетворить урон, ущерб или убыток от предполагаемой опасности произойти могущий». Прочие три статьи касались не договора страхования, а условий деятельности страховых обществ.

Русские юристы сознавали, что действовавшее законодательство недостаточно регламентировало страховые отношения, поэтому накануне первой мировой войны был разработан Проект свода гражданских законов, где страхованию уделялось значительно больше внимания. В статьях 2476-2511 Проекта весьма детально регламентировалось страхование имущества, а в статьях 2512-2524 — личное страхование.

Согласно статье 2476 Проекта по договору страхования «одно лицо (страховщик) за условленную плату (страховую премию) обязуется вознаградить другое лицо (страхователя) за убытки, могущие произойти от предусмотренного в договоре несчастья, насколько они не превышают обозначенной в договоре суммы». Кто может быть страховщиком, в Проекте не говорится, поскольку, по мнению составителей Проекта, это для существа страхования безразлично. Что касается страхователя, то в соответствии со статьей 2478 Проекта им может быть всякое лицо, имеющее интерес в том, чтобы имущество сохранилось в своей целости. Им может быть не только собственник, но и обычный владелец, пользователь, залогодержатель, наниматель, комиссионер.

Предметом страхования может быть как движимое, так и недвижимое имущество и вообще все то, что для страхователя имеет ценность, которая может быть выражена денежной суммой. Договор страхования направлен на страхование экономического положения страхователя, но не на его обогащение. Поэтому, имущество, застрахованное на полную его стоимость, не могло быть предметом вторичного страхования «на то же время и от той же опасности» (ст.2884 Проекта). Но дно и то же имущество может быть застраховано в нескольких страховых обществах по частям, но так, чтобы общая сумма страхования не превышала стоимости имущества.

Форма договора предусматривалась только письменная, независимо от суммы страхования. Страхователь имел право требовать от страховщика выдачи полиса, который должен быть подписан последним и содержать указание на имя, отчество и фамилию страховщика и страхователя, предмета страхования, несчастье, от которого имущество застраховано, время заключения договора, а равно и время, начиная с которого и до которого страховщик отвечает за причиненные несчастьем убытки. Кроме того, в полисе должны быть указаны размеры страховой премии, страховой оценки и размеры страховой суммы (ст. 2480 Проекта). Наличие договора нельзя было подтверждать никакими доказательствами, если он был заключен не в письменной форме.

По Проекту (ст. 2430) страховщик не отвечал за убытки, причиненные умышленным действием страхователя, а также за убытки, причиненные неприятельским нападением, землетрясением или ураганом, взрывом порохового погреба.

Предметом имущественного страхования по Проекту считалось имущество или точнее имущественная выгода. В связи с этим права и обязанности сторон, зафиксированные в договоре имущественного страхования, переходили на их правопреемников.

Так права и обязанности страхователя переходят к приобретателю застрахованного имущества (ст. 2492 Проекта). Если имущество было застраховано у частного страховщика, то его наследники обязаны отвечать за гибель застрахованного у их наследодателя имущества.

Ни в законе, ни в Проекте срок договора страхования не фиксировался. Что касается практики, то в ней преобладали договоры одногодичной продолжительности. После чего договор подлежал продлению. Если же застрахованное имущество погибало до уплаты первой страховой премии, то договор страхования отменялся. Это положение было предусмотрено в ст. 2493 Проекта, которая гласила: «Договор страхования теряет свою силу: 1) если несчастье, от которого имущество застраховано, наступит хотя и после совершения договора, но не ранее того времени, с которого страховщик несет страх по договору и 2) если застрахованное имущество погибнет от другого, не предусмотренного в договоре несчастья; в первом случае страховщик обязан возвратить страхователю половину полученной премии, во втором — часть премии, соответствующую времени, оставшемуся до конца страхования, однако не более половины».

Страхование лица, или пользуясь современной терминологией, личное страхование, определялось в Проекте как договор, в силу которого «страховщик за условное вознаграждение, периодически или одновременно уплачиваемое (страховую премию), обязуется к единовременной или периодической уплате определенной суммы в случае смерти известного лица, достижения им определенного возраста, потери им здоровья, либо способности к труду или наступления в его жизни иного предусмотренного в договоре события». При страховании лица реализация обязательства страховщика могла последовать как в пользу страхователя, т.е. лица, уплачивающего страховую премию, так и в пользу заранее указанного третьего лица — выгодоприобретателя. Однако выгодоприобретателем может быть и сам страхователь, если договор страхования заключался на дожитие. В этом случае страховое вознаграждение, представлявшее по сути дела накопленные сбережения, получал сам страхователь.

Согласно Проекту страхователем при личном страховании могло быть только лицо, имевшее «непосредственный имущественный интерес в продолжении жизни или способности к труду застрахованного лица» (ст.

2513). Следовательно, нельзя было «страховать» жизнь чужого человека. Такой договор мог быть заключен либо на свою собственную жизнь, либо на жизнь близкого страхователю лица.

Договор личного страхования признавался действительным только в том случае, если он заключался в письменной форме. В страховом полисе должны быть зафиксированы те же данные, что и в полисе имущественного страхования.

Страховой полис мог быть предметом сделок между выгодоприобретателями (страхователями) и третьим лицом, независимо от согласия страховщика (ст. ст. 2523-2524 Проекта).

2008-09-16 23:18:29 Учебники — вернуться к списку

Самостоятельные виды обязательств.

Фидуциарные обязательства – возникающие из фидуциарных сделок (доверительных сделок). Например, договор поручения. Необходима тесная связь между лицами. Четко определенные лица, выполняющие обязательства.

Алеаторные обязательства – рисковые обязательства. Когда стороны вступают, они не знают к чьей выгоде будет это обязательство. Например, страхование, пожизненное содержание с иждивением.

По составу субъектов:

1. Обязательства, состав субъекта которого не ограничен

2. Обязательства со специальным субъектным составом

3. Обязательства с участием лиц-предпринимателей

4. Обязательства с участием граждан-потребителей

Самое большое значение имеет гражданско-правовой договор как юридический факт. Это уникальный цивилистический инструмент – одна сторона удовлетворит свой интерес, если удовлетворит интерес другой стороны.

3 значения понятия договора:

1. Сам документ

2.Сам юридический факт – сделка, лежащая в основании возникновения обязательства

3.Само обязательство, возникающее из юридического факта.

Мы будем рассматривать договор как юридический факт.

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, прекращении или изменении гражданских правоотношений.

Признаки договора:

1.

Правомерное действие

2. Такое правомерное действие, которое специально направлено на установление, прекращение или изменение гражданских обязанностей.

3. Волевой акт. Не разрозненные действия, а единое осознанное волеизъявление, выражающее общую волю двух и более лиц.

Содержание договора.

В литературе говорят, что это права и обязанности. Но это не верно, они составляют содержание обязательства, а не договора. Содержание договора составляют условия, на котором основано данное соглашение.

2 подхода к условиям договора:

1. Двухзвенный подход – существенные условия договора и иные. Обосновывается в работах московских ученых, например, Брагинского, Витрянского.

2. Трехчленный подход – существенные, обычные и случайные условия.

Существенные условия договора:

ü Условия о предмете договора

ü Условия, которые признаны существенными по закону. Например, ст.3391: В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

ü Условия, которые необходимы для договоров данного вида, т.е. условия, определяемые природой договора, без них данный договор не может быть заключен.

Ст.432

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В чем разница между существенными и необходимыми условиями?В данном случае, это опечатка, нужно: «существенные, необходимые для договоров данного вида». Необходимые условия – условия, содержащиеся в том числе и в непоименованных в ГК договорах.

ü Любые условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычные условия договора– те условия, которые предусмотрены правовыми актами, они не нуждаются в согласовании и включаются в содержание договора автоматически в момент заключения договора. Те которые следуют из закона. По общему правилу, капитальный ремонт на арендодателе, а текущий на арендаторе. Это в законе, но т.к. эта норма диспозитивна, то ее можно изменить.

Случайные условия– те условия, когда стороны меняют диспозитивное обычное условие. Диспозитивную норму можно изменить. Т.о. если случайного условия нет в договоре, то это не является основанием не заключения договора.

Трехчленный подход к условиям – хорошая методика, но не практическая. Разработана Иоффе именно для методического разграничения условий, не применяющихся на практике.

И, кстати, цена не всегда является существенным условием. Ст. 424


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 543; Нарушение авторских прав?;




Читайте также:

Примеры алеаторных договорных конструкций

123Следующая ⇒

Понятие алеаторности и алеаторного договора

Традиционная классификация возмездных договоров

2. Критерии выделения алеаторных договоров:

1) Неопределенность встречного предоставления на момент вступления в договор;

2) Зависимость встречного предоставления от неизвестного обстоятельства;

3) Рисковый характер;

4*) «Перикулярность» — придание риску правового значения.

Легальные дефиниции алеаторных договоров в зарубежных правопорядках

Всеобщее гражданское уложение Австрии, статья 1267

Договор, содержащий обещание неизвестной выгоды является договором, зависящим от случая. В зависимости от того, было ли что-либо обещано в качестве эквивалента, такой договор является либо возмездным, либо безвозмездным.

Гражданский кодекс Франции, статья 1104

Договор является меновым (коммутативным), если каждая из сторон обязуется передать имущество или совершить какое-либо действие, которое рассматривается как эквивалент того, что другая сторона передала или сделала.

Если эквивалент заключается в шансах на выгоду или потерю для одной из сторон, и эти шансы зависят от неопределенного события, договор является рисковым (алеаторным).

Гражданский кодекс штата Луизиана, статья 1912

Договор является алеаторным в случае, если в соответствии с его природой или намерением сторон исполнение обязательства одной из сторон или размер исполнения зависит от неопределенного события.

Соотношение алеаторных договоров, условных сделок и договоров, опосредующих условные обязательства

Два подхода к пониманию условных сделок:

1) В условной сделке под условие ставится правовой эффект сделки в целом.При данном подходе понятие условной сделки не пересекается с понятием алеаторного договора.

2) Конструкция условной сделки включает в себя соглашения о постановке под условие отдельного обязательства в двухстороннем договоре. При таком подходе грань между условной сделкой и условным обязательством (ст. 327.1 ГК РФ) стирается.

3) В условном обязательстве под неизвестное условие может быть поставлено встречное предоставление или его размер. Возникает вопрос – можно ли отождествлять договоры, содержащие подобное условие, с алеаторными? Возможный контраргумент – принятая в доктрине позиция о «добавочном» значении условия и «сущностном» характере алеаторности.

Примеры алеаторных договорных конструкций

1) Страхование

2) Игры и пари (включая сделки с использованием производных финансовых инструментов)

3) Рента.

Может признаваться алеаторной в части неопределенности срока договора. От срока договора зависит, будет ли совокупный размер рентных платежей эквивалентен имуществу, предоставленному получателем ренты.

4) Алеаторная купля-продажа («продажа надежды», emрtio spei).

Подвид договора купли-продажи, закреплённый в гражданском законодательстве ряда стран континентального правовой семьи.

Примеры:

Всеобщее гражданское уложение Австрия, статья 1276

Если кто-либо приобретает будущие плоды вещи в целом, или надежду на возникновение вещи в будущем, по определенной цене, он заключает алеаторный договор (Glücksvertrag). Это лицо несет все риски того, что ожидание полностью не оправдается <…>

Гражданский кодекс Мальты, статья 1371 (2)

В случае, если предметом купли-продажи является ожидание (expectation) будущей вещи, купля-продажа является безусловной и покупатель обязан уплатить цену даже если вещь не существует и никогда не будет существовать.

Гражданский кодекс штата Луизиана, статья 2451

Надежда (hope) может быть предметом договора купли-продажи.

Так, рыбак может продать улов со своих сетей до того, как они будут брошены. В таких случаях покупатель имеет право на все, что будет поймано в сеть, и даже в случае, если ничего не будет поймано, договор купли-продажи действителен.


123Следующая ⇒


Дата добавления: 2017-03-18; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:


Записи созданы 792

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх